Consul Group: Закон и бетон
3.11K subscribers
306 photos
6 videos
19 files
250 links
Официальный канал юридической компании Consul Group (Консул Групп).

Новости, рекомендации, разбор кейсов, лайфхаки: все, что нужно знать собственнику о коммерческой недвижимости сегодня.

Сайт: https://www.consul.group
Для вопросов: pr@consul.group
Download Telegram
Ещё один законопроект, который рынок коммерческой недвижимости почти не замечает.

За 12 лет работы Consul Group мы много раз видели одну и ту же историю: государство меняет правила игры, последствия для рынка оказываются вполне ощутимыми, но ни профессиональные сообщества, ни различные «помощники бизнеса», ни сами участники рынка вовремя не включаются, чтобы эти последствия хотя бы смягчить.

Сейчас именно такая ситуация.

Обсуждается законопроект, по которому оценщиков недвижимости хотят обязать вносить отчёты об оценке и экспертные заключения СРО в государственные информационные системы. При этом сам проект прямо допускает использование для целей ГКО не только сведений из отчёта, но и самой итоговой стоимости, указанной в нём.

То есть каждый отчёт об оценке недвижимости, независимо от целей его подготовки, будет подлежать внесению в государственные информационные системы — ФГГИС НСПД и ГИС ГКО. Причём это будет не правом, а прямой обязанностью оценщика.


На первый взгляд может показаться, что это история «про оценщиков». На самом деле — нет. Это история про весь рынок🏢

Потому что в коммерческой недвижимости отчёты об оценке чаще всего готовятся не для кадастровой оценки, а для банков, залога, сделок, переоценки активов и внутренних корпоративных задач. Но государство фактически создаёт для себя возможность использовать эти отчёты уже в налоговой логике.

Какие риски это создаёт

1️⃣Риск роста налоговой нагрузки.

Самый очевидный риск — использование «завышенных» отчётов, которые делались, например, для получения кредита. На практике стоимость для банка нередко показывают выше, потому что от неё зависит размер финансирования и качество залога. Если такие данные потом будут использоваться при ГКО, собственник может получить уже не просто «завышенную» рыночную стоимость в отчёте для банка, а завышенную кадастровую стоимость и, как следствие, рост налога на имущество.

2️⃣ Риск проблем с банком и кредитным договором.

Если в системе начнут накапливаться разные отчёты по одному и тому же объекту, банк довольно быстро увидит расхождения. Один отчёт — под кредит, с более высокой стоимостью. Другой — более консервативный, внутренний или подготовленный для другой цели. В такой ситуации у банка неизбежно возникает вопрос: какая стоимость реальна и насколько достоверны сведения, на основании которых принималось решение о выдаче кредита. Для рынка это уже риск пересмотра условий финансирования, требования дополнительного обеспечения или постановки вопроса о досрочном исполнении обязательств.

📢Комментарий Управляющего партнера Consul Group, Сергея Пивоварчика:

На первый взгляд, для государства это почти идеальное решение: оно даёт дополнительный массив данных для кадастровой оценки и одновременно может использоваться как инструмент зачистки рынка от недобросовестных оценщиков. Но для собственников недвижимости эта же конструкция может обернуться серьёзной ловушкой.

Самое опасное в том, что большинство даже не поймёт, в какой момент начинает затягивать «петлю» у себя на шее: оформляя кредит, согласовывая залог, проводя переоценку актива или готовя объект к сделке, собственник может сам создать документы, которые позже будут использованы против него — в налогах, в отношениях с банком и в потенциальном споре о достоверности представленных сведений.

Юридическая проблема этого законопроекта шире, чем просто налоги.

Проект действительно прямо открывает ГБУ доступ к отчётам и стоимости из них, но при этом не отвечает на базовые вопросы, без которых такая конструкция становится опасной:
🏢кто и как проверяет достоверность отчёта до его использования,
🏢какой отчёт имеет приоритет, может ли собственник исключить отчёт, подготовленный без его участия или для другой цели, и
🏢обязан ли кто-то вообще уведомлять его о внесении такого отчёта в систему.

Иными словами, государство получает новый массив чувствительных данных для ГКО, а собственник не получает сопоставимых механизмов защиты.

И это еще не всё. Продолжение ниже.👇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
5🤯4🙈1🙊1
Есть и второй блок риска, который в проекте вообще не отработан: ➡️ банковский.

По общему правилу последующее изменение рыночной стоимости залога само по себе не меняет залог автоматически. Однако для коммерческих сделок законодательство и Верховный Суд допускают, чтобы договор связывал изменение стоимости залога с обязанностью предоставить дополнительное обеспечение, с иными неблагоприятными последствиями для залогодателя и даже с правом кредитора требовать досрочного обращения взыскания.

Кроме того, ГК РФ отдельно даёт займодавцу право требовать досрочного возврата займа, если обеспечение утрачено или его условия ухудшились. Поэтому при раскрытии таких отчётов или хотя бы сведений о стоимости спор уже выходит за рамки «разных мнений оценщиков» и может превратиться в полноценный триггер для пересмотра банком всей кредитной конструкции.

🏢Такой конфликт может перейти не только в гражданско-правовую, но и в уголовную плоскость.

⚖️ Верховный Суд прямо разъяснил, что заведомо ложные или недостоверные сведения об имуществе, являющемся предметом залога, могут рассматриваться как способ обмана при получении кредита.

➡️ При наличии умысла на хищение это уже риск квалификации по статье 159.1 УК РФ.
➡️ А если цели хищения не было, но кредит или льготные условия получались на ложных сведениях и кредитору причинён крупный ущерб, Верховный Суд указывает на возможную квалификацию по статье 176 УК РФ.

То есть потенциальные риски здесь могут возникать не только у оценщика, но и у самого бизнеса — у заемщика и его менеджмента, если банку сознательно подаются недостоверные сведения для обоснования стоимости залога.

Именно поэтому этот законопроект — не техническая история про оценочную деятельность. Это ещё один будущий источник налоговых споров, конфликтов с банками и давления на рынок коммерческой недвижимости, который пока проходит слишком тихо.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🤬4🤝2
ТРЦ «Тройка» перешел под контроль нового собственника.

💼 Новым владельцем объекта площадью 144 487,5 кв.м. стало АО «Концерн «Энерготехнологии».

Прежние собственники закрыли ТРЦ на реконструкцию еще в 2024 году. Сохранит ли новый владелец ранее намеченный курс или пересмотрит дальнейшую концепцию объекта — покажет время.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👌2🤝2🤔1
Вчера, 14 апреля 2026 года, Конституционный суд РФ вынес постановление 24-П о штрафах застройщиков в пользу дольщиков.

О чём вообще дело


Двое дольщиков из Московской области — Виктор Струкалин и Алексей Хлебнов — в 2023 году получили квартиры с недостатками и с просрочкой. Они подали на застройщиков в суд.

Первая инстанция всё посчитала по старым правилам: штраф = 50% от присуждённой суммы (это стандартный штраф по закону "О защите прав потребителей" за отказ удовлетворить требования добровольно).

Апелляция и кассация пересчитали: штраф ➡️ 5%. Почему? Потому что с 1 сентября 2024 года в 214-ФЗ внесли изменения — максимальный штраф для застройщика снизили с 50% до 5% . И судьи автоматически применили новые правила к старым нарушениям, даже не задумавшись, можно ли так делать.

Что сказал КС РФ

⚖️Новый порядок (штраф 5%) применяется ко всем договорам, но ТОЛЬКО на будущее — с 1 сентября 2024 года. За нарушения, которые произошли до этой даты, действуют старые правила — штраф 50% .

Почему?
Потому что закон не имеет обратной силы, если в нём прямо не сказано иное. А в поправках к 214-ФЗ такого указания нет.

🏢Право дольщика на штраф возникает в момент отказа застройщика добровольно платить — и если этот отказ случился до 1 сентября 2024 года, то применяется старый размер.

К сожалению, мы фиксируем на практике, что нижестоящие суды перестали разбираться в праве и правоприменении, а Верховный суд перестал выполнять свою функцию. В данном деле судьи увидели "новый размер штрафа — 5%" и автоматически применили его ко всем делам, не глядя на даты. КС РФ не просто пришлось напомнить прописные истины, которые должен знать каждый судья, но и фактически выполнить функцию Верховного суда.

И я принципиально не согласен с подходом самого КС. Суд, оправдывая новую норму, указал: "время сейчас такое" — и признал снижение штрафа с 50% до 5% конституционным. Но право не определяется календарём. Если сегодня "время плохое" — почему страдать должен дольщик, а не застройщик? Логика КС опасна: любое ухудшение прав граждан можно оправдать фразой "в сложное время живем". И это уже не правосуди
е. - комментирует Управляющий партнер Consul Group, Пивоварчик Сергей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥5💯4
Сегодня у нас еще одно интересное и важное постановление КС РФ – об изъятии имущества для государственных нужд (№ 22-П от 09.04.2026)

Суть решения

⚖️КС РФ рассмотрел жалобу собственника, у которого участок изъяли для строительства трассы М-11 «Нева». Суд первой инстанции выделил вопрос о цене в отдельное производство и немедленно изъял участок. Итоговая цена выросла в два раза, но деньги собственник получил только через полгода после фактического изъятия объекта.

🏢КС РФ запретил судам выделять спор о цене в отдельное производство по умолчанию.

Теперь такой разрыв возможен только в двух случаях:
1️⃣Промедление с изъятием создаёт угрозу жизни, здоровью, обороне или безопасности государства. Проще говоря — ЧС или объекты стратегического значения.
2️⃣ Собственник фактически НЕ использует участок, не возражает против изъятия, и на нём уже ведутся работы лицом, в интересах которого осуществляется изъятие.

Экономическая целесообразность проекта, сроки ввода, «так сложилось» и «мы уже начали стройку» больше не работают.

Что это означает для КРТ в Москве

Механизм комплексного развития территорий (КРТ) стал для Москвы основным инструментом изъятия частной недвижимости. По сути, это тот же процесс: город принимает решение, земля и объекты на ней изымаются в судебном порядке, собственнику предлагают компенсацию.

Проблема была в том, что суды практически по всем процессам автоматически выделяли вопрос о цене в отдельное производство. Город (оператор КРТ) получал возможность оперативно изъять актив, а собственнику оставляли долгий и дорогой судебный процесс для определения цены изъятия.

🔭Как будет работать процедура по КРТ после постановления

Суд вправе выделить в отдельное производство вопрос о цене за изъятие только при наличии одного из двух исключительных обстоятельств:
1️⃣Участок уже фактически используется для государственных нужд с молчаливого согласия собственника. Суд посчитает, что участок «не используется и не осваивается», либо что собственник вёл себя недобросовестно, например, купил недвижимость уже после публикации планов по её изъятию.
2️⃣ Промедление угрожает жизни, здоровью или обороне страны.

Для КРТ, который не является проектом «стратегического значения» в понимании КС РФ, второй случай практически неприменим. Основным основанием остаётся фактическое использование участка городом или инвестором.

💵Как изменятся расчёты: предоплата и доплата

Даже если суд пошёл на разделение процесса, КС РФ прописал три железные гарантии для собственника:

➡️ Предоплата. Решение об изъятии должно содержать условие о предварительной выплате (или внесении в депозит нотариуса) суммы возмещения, предложенной государством на основании отчёта об оценке.
➡️ Доплата с процентами. Если итоговая цена, определённая в отдельном процессе, оказалась выше предоплаты, разница выплачивается незамедлительно, а на сумму недоплаты начисляются проценты с момента изъятия до момента фактической выплаты.
➡️ Убытки сверх процентов. Если процентная ставка не покрыла реальные потери собственника, можно взыскать убытки отдельно. Например, с момента изъятия до момента выплаты правообладатель изымаемого имущества оплачивал складские помещения для хранения мебели и техники вывезенной из изъятых объектов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🙏51
Верховный Суд: дарение коммерческой недвижимости между близкими родственниками не облагается НДФЛ

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ вынесла важное определение по делу № А50-28917/2023 (№ 309-ЭС24-21782).

Суть спора:

Индивидуальный предприниматель получила от своей матери в дар 11 объектов коммерческой недвижимости, которые использовались в предпринимательской деятельности. Налоговая инспекция доначислила НДФЛ, посчитав, что:
🏢имущество использовалось в предпринимательской деятельности;
🏢передано между предпринимателями;
🏢продолжает использоваться в бизнесе.

Следовательно, по мнению инспекции, это предпринимательский доход, облагаемый НДФЛ.

Суды трёх инстанций поддержали налоговую.

Но Верховный Суд отменил их решения.

⚖️Позиция Верховного Суда

ВС РФ указал, что освобождение от НДФЛ при дарении недвижимости между близкими родственниками зависит исключительно от факта родства, а не от:
➡️ назначения имущества
➡️ его использования в предпринимательской деятельности
➡️ статуса сторон как ИП
➡️ дальнейшего извлечения дохода из объекта

Суд прямо отметил:
ограничение применения льготы в зависимости от характера использования имущества законом не предусмотрено


Таким образом, коммерческая недвижимость также подпадает под освобождение по п. 18.1 ст. 217 НК РФ.

Почему это решение важно

Налоговые органы в последние годы пытались сформировать практику: если имущество используется в предпринимательской деятельности — значит льгота не применяется.

Теперь Верховный Суд эту позицию фактически опроверг.

Сам по себе вывод Верховного Суда абсолютно правильный.

Налоговый кодекс действительно не содержит ограничений применения п. 18.1 ст. 217 НК РФ в зависимости от предпринимательского использования имущества. Поэтому дарение коммерческой недвижимости между близкими родственниками не образует облагаемого НДФЛ дохода.

Однако мотивировка решения вызывает вопросы.

Верховный Суд дополнительно указал, что имущество:
1️⃣
«осталось внутри семьи»;
2️⃣
«не изменило общий финансовый результат его использования»;
3️⃣
а отношения дарения между родственниками «не предполагают предпринимательского характера».

Именно такие рассуждения создают потенциальные риски для будущей практики.

Проблема в том, что налоговое законодательство вообще не оперирует категорией «финансового результата семьи», а освобождение от НДФЛ по дарению зависит только от факта близкого родства сторон сделки.

В последующих делах налоговые органы могут попытаться использовать именно эту часть мотивировки . -
комментирует Управляющий партнер Consul Group, Пивоварчик Сергей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🤝32
На прошлой неделе ВТБ закрыл сделку по продаже ТЦ «Bosco Vesna» на Новом Арбате, 19.

Покупателем выступил Закрытый паевой инвестиционный фонд «СР» под управлением УК «КСП Капитал».

🏦Площадь реализованного помещения составляет 13 351 кв. м.

Ранее объект перешел к АО «БМ-Банк» как залоговое обеспечение.

BoscoVesna — один из ключевых fashion-объектов на Новом Арбате.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🤔2👨‍💻2💊1
Сегодня в СМИ появилась новость: налоговые органы начали массовые проверки ПИФов недвижимости — фокус на сделки 2022–2024 годов и использование фондов для снижения налоговой нагрузки.

Ровно об этом мы писали на протяжении нескольких лет (например тут или тут): после закрытия иностранных юрисдикций для агрессивного налогового планирования собственники коммерческой недвижимости массово переключились на ПИФы как на «внутрироссийский офшор» не понимая последствий.

🔭Мы решили проверить масштаб проблемы на данных.

Менее чем за час:
1️⃣восстановили цепочки переходов прав за 2025 год;
2️⃣ выделили переброс недвижимости в ПИФы, транзитные сделки и внутрипифовые перебросы;
3️⃣ оценили объём.

Что получилось

Перевод недвижимости в ПИФы от юрлиц и физлиц:
≈641 тыс. кв.м.
Здесь значительная часть — нормальная инвестиционная логика.

Внутрипифовые перебросы («ПИФ ➡️ ПИФ»):
≈174 тыс. кв.м.
Это уже слой перераспределения активов, что требует в отдельных случаях экономического обоснования.

Транзитные конструкции («продавец» ➡️ ПИФ ➡️ «покупатель»)
Критерии: стороны не ПИФы, владение фондом ≤ 1 года.
≈51,8 тыс. кв.м.

🏢Это не портфельная инвестиция — это транзит. Актив быстро проходит через фонд к новому собственнику; экономический смысл долгого владения минимален, налоговая логика — очевидна.

Типовые связки:
🏢 «организация → ПИФ → организация»
🏢 «организация → ПИФ → физлицо»

Средний период владения активом ПИФом в транзитных конструкциях — около 3 месяцев.

💵Масштаб в деньгах

С учётом цен на коммерческую недвижимость Москвы — это миллиарды рублей налоговой базы, выведенной из прямого налогообложения (только по Москве и только за 2025 год).

Сегодня у государства ещё нет повсеместно развернутой аналитики такого уровня, но это вопрос времени: то, что мы собрали за час — в ближайшей перспективе станет стандартной процедурой в каждом субъекте.

На этом фоне текущие проверки за 2022–2024 годы — лишь первый этап: сделки 2025-2026 годов с признаками налоговых правонарушений будут оставаться в зоне риска ещё много лет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍65🔥5
КС РФ и приобретательная давность: защита добросовестных или лазейка для захватчиков?

28 мая 2026 года Конституционный Суд вынес Постановление № 35-П по жалобе гражданки Иваньковой, дав конституционно-правовое истолкование п. 1 ст. 234 ГК РФ (приобретательная давность).

📑Фабула: женщина с 1971 года была прописана в квартире отчима, после его смерти в 1991 году квартира как выморочное имущество перешла публичному собственнику, который за 30+ лет не предпринял ничего - не выселил, не освободил, не вселил нуждающихся.

Гражданка обратилась за признанием права собственности на квартиру, однако суды отказали, посчитав, что ее владение не было добросовестным, поскольку она знала о наличии публичного собственника.

⚖️КС встал на сторону заявительницы:
➡️ осведомлённость о том, что у тебя нет оснований для владения и что собственник - публичное образование, сама по себе не лишает владельца добросовестности;
➡️ длительное бездействие (не несет бремя содержания, не реагирует на открытое чужое владение, нет зарегистрированных договоров аренды) публичной власти может расцениваться как утрата интереса к имуществу и фактический отказ от прав.

🏢Однако Суд прямо оговорил ряд ограничителей:
1️⃣владение, возникшее в результате очевидно незаконных злонамеренных действий (хищение, подделка документов, насилие, коррупция), защите не подлежит;
2️⃣ от давностного владельца ожидается инициатива: если собственник известен, владелец должен предпринять действия для выяснения его притязаний, а в отношении публичного имущества - явно и недвусмысленно заявить о своём владении компетентному органу;
3️⃣ добросовестным признаётся не любое поведение, а обычно ожидаемое в сообществе от того, чей титул сомнений не вызывает;
4️⃣ особый акцент сделан именно на жилых помещениях и на семейно-родственной связи владельца с умершим собственником, который сам впустил его в квартиру. Это не универсальная индульгенция для любого "захватчика".

💬 Логика КС понятна и в этом конкретном деле выглядит справедливой. Но есть вопросы, которые Постановление, на мой взгляд, оставляет открытыми - и довольно опасными.

Граница между "публичный собственник утратил интерес" и "частный собственник временно не мог распоряжаться имуществом" прочерчена недостаточно чётко. В деле Иваньковой речь шла о бездействующем публичном образовании, у которого есть прямая законная обязанность выявлять и оформлять выморочное имущество. Но риторика об "утрате интереса" и о бездействии собственника при буквальном прочтении может распространиться на ситуации с обычными частными собственниками, которые отсутствуют по объективным причинам.

Условно: некто знает, что собственник уехал за границу и долго не может распоряжаться объектом, занимает его, 15 лет "открыто владеет" - а затем приходит в суд за правом собственности, ссылаясь на эту же позицию КС. В таком случае всё решает оценка судом совокупности обстоятельств. А мы уже не раз видели — в том числе по громким делам последнего времени, — как суды применяют правовую позицию не вникая в её смысл, и одна ошибка тиражируется по всей вертикали.

Как итог, решение по конкретному делу справедливое. Но универсализация позиции требует осторожности: ЕГРН должен оставаться надёжным, а добросовестность - реально проверяемой, а не презюмируемой в пользу того, кто умеет красиво рассказать в суде про "открытое владение".

Пока — это защита добросовестных. Но без чётких границ риск превращения в лазейку вполне реален. - комментирует Управляющий партнер Consul Group, Пивоварчик Сергей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🤝3🔥1
Полугодие 2026: темпы снижения активности на рынке коммерческой недвижимости замедляются.

После рекордного 2024 года рынок заметно охладился.

По итогам первого полугодия 2025 года объем сделок в квадратных метрах сократился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

🔭Первое полугодие 2026 года показало иную динамику: снижение относительно первого полугодия 2025 года составило всего 9%.

Иными словами, если в 2025 году рынок переживал резкое охлаждение, то в 2026 году скорее можно говорить о стабилизации активности на новом уровне.

📢О развороте тренда говорить пока рано. Однако разница между снижением на 35% и снижением на 9% выглядит существенной. По данным первого полугодия мы не видим ни признаков нового резкого падения, ни признаков уверенного восстановления рынка.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍32🔥2
Передача прав аренды по льготному участку

Свежее Постановление КС № 37-П от 04.06.2026 - короткое по сути, но важное для всех, кто работает с арендой муниципальной земли.

📑 Льготник получил муниципальный участок под ИЖС без торгов. Через время передал свои права по договору другому гражданину.

Администрация Кемерово пошла оспаривать: льгота, мол, давалась конкретному человеку, а её передача — это обход торгов.

Суды администрации отказали, и дело дошло до Конституционного Суда.

⚖️Главный вывод КС: льгота носит личный характер только на стадии получения участка. Право взять землю без торгов действительно завязано на личность льготника. Но как только договор заключён — возникают обычные гражданские права арендатора, а они по общему правилу оборотоспособны.

КС прямо зафиксировал:
🏢право аренды не относится к правам, неразрывно связанным с личностью;
🏢муниципалитет не вправе договором запретить передачу, если этого не делает федеральный закон;
🏢сама по себе передача прав — не обход закона и не злоупотребление;
🏢ограничить оборот таких прав может только федеральный законодатель.

📢Проблема не новая. Годами муниципалитеты по всей стране воевали с тем, что считали схемой: льготник берёт участок без конкурса, а потом передаёт аренду третьему лицу. Из-за этого риска подобные права считались «токсичными» — покупатель боялся, что сделку развернут.

Теперь КС это снял: льготная аренда - нормальный оборотоспособный актив. Получили вы такой участок или рассматриваете покупку прав по нему у льготника - сделка законна, и муниципалитет не сможет развернуть её ссылкой на «личный характер льготы».

Но постановление содержит одну оговорку: КС отдельно указал, что федеральный законодатель вправе ввести исключения. Так что вопрос закрыт не навсегда - при наличии политической воли ограничения могут появиться на уровне федерального закона. Пока их нет - передача допустима. - комментирует Управляющий партнер Consul Group, Пивоварчик Сергей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4🔥3🙏3